ЮРПОМОЩНИК

справочник юриста

Бесплатная юридическая консультация 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Главная » Имущество по наследству

Согласно свидетельства о праве на наследство

Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство

Комментарий к статье 1162 ГК РФ — Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей редакции с последними изменениями

1. Пункт 1 ст. 1162 ГК РФ посвящен порядку выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам <1>. Свидетельство о праве на наследство не является основанием возникновения права наследника <2>, поскольку права на наследственное имущество, в том числе вещи, права требования и долги становятся принадлежащими наследникам не в силу факта выдачи свидетельства о праве на наследство, а в силу наследственного правопреемства <3> со дня открытия наследства согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ.

<1> Порядок и правила процедуры выдачи свидетельства на наследство закреплены в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 (ст. ст. 70 - 73), в Приказе Минюста РФ от 10.04.2002 N 99 Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах , а также в разделе IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07), в разделе III Приказа Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации .

<2> Постановление ФАС Центрального округа от 18.03.2010 N Ф10-626/10 по делу N А54-1546/2009-С11. Суд указал, что выдача свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ) не является правообразующим фактом. Право собственности на ценные бумаги и другое имущество наследодателя возникает у наследников не в связи с получением свидетельства о праве на наследство, а в силу наследственного правопреемства.

<3> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / Под. ред. С.А. Степанова. 3-е изд. перераб. и доп. М. Проспект Екатеринбург: Институт частного права, 2012. С. 1062.

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом <1>.

<1> Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 03.06.2010 по делу N А33-4605/2009.

Суд указал, что в соответствии с п. 1 ст. 1162 ГК РФ публичным документом, подтверждающим право на наследство, является свидетельство о праве на наследство, которое выдается по заявлению наследника нотариусом или уполномоченным лицом.

Свидетельство о смерти наследодателя, выданное органом загса, может быть принято нотариусом и в качестве доказательства, свидетельствующего о месте открытия наследства.

2. Выдача свидетельства о праве на наследство относится к нотариальным действиям. По общему правилу выдача свидетельств о праве на наследство отнесена к компетенции нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. В перечне нотариальных действий, которые имеют право совершать нотариусы, занимающиеся частной практикой, такого полномочия нет (ст. ст. 35, 36 Основ законодательства РФ о нотариате). При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.

Также в п. 1 ст. 1162 ГК РФ отмечается, что к субъектам, которые имеют право совершать нотариальное действие по выдаче свидетельства о праве на наследство, могут быть отнесены законом должностные лица, главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления, должностные лица консульских учреждений РФ <1>. Однако федеральным законодательством не предусмотрено право выдачи свидетельства о праве на наследство должностными лицами <2>.

<1> В ч. 2 ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате говорится, что главам местных администраций поселений и специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления поселений, главам местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления муниципальных районов может быть предоставлено право на совершение иных нотариальных действий законодательными актами Российской Федерации. В настоящее время к таким действиям отнесено только право в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверения протокола регистрации членов группы избирателей ввиду выдвижения и регистрации кандидатов на пост Президента Российской Федерации (Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ О выборах Президента Российской Федерации ).

<2> Статья 38 Основ законодательства РФ о нотариате, ст. 26 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ Консульского устава Российской Федерации содержат закрытый перечень нотариальных действий, которые могут быть совершены консульским должностным лицом.

Post navigation

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1):

Статья 72 Основ. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.

Вернуться к оглавлению. " Основы законодательства Российской Федерации о нотариате ", утвержденные Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1 в действующей редакции

Ряд разъяснений содержится в главе 4 " Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону " раздела IX "Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав".

Нотариус обязан истребовать доказательства факта смерти, состав наследственного имущества и прочее. В приказе Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" в п.п. 29-31 указывалось следующее.

Факт смерти и время открытия наследства могут подтверждаться свидетельством о смерти наследодателя, выданным органом ЗАГС, а в случае гибели во время Великой Отечественной войны - извещением или иным документом о гибели, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным комиссариатом и другими органами Министерства обороны СССР.

Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно - эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя, а если место жительства умершего неизвестно - документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.).

В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.

Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства записи в паспортах о детях, о супруге справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п. если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем.

Наследственное право России

Свидетельство о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие (абз. 1 п. 1 ст. 1162 ГК РФ, ст. 70 Основ законодательства о нотариате).

Помимо ГК РФ порядок выдачи свидетельства о праве на наследство регулируется Основами законодательства о нотариате, которые содержат как общие нормы, дублирующие положения ГК РФ, так и специальные правила.

Необходимо учитывать, что свидетельство о праве на наследство не является правоустанавливающим документом. Получение или неполучение такого свидетельства не влияет на возникновение прав на наследство, в том числе права собственности на соответствующее имущество. Свидетельство о праве на наследство носит правоподтверждающий характер, поскольку наследник приобретает все наследственные права с момента открытия наследства. Свидетельство же только подтверждает обстоятельства открытия наследства и принятия его наследником.

Обязательства перед кредиторами наследодателя не связаны с выдачей свидетельства о праве на наследство, поскольку они возникают также с момента открытия наследства. Пленум Верховного суда РФ в п. 49 Постановления от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» подчеркивает, что неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство (в том числе при наследовании выморочного имущества), от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и др.).

Свидетельство о праве на наследство выдается по письменному заявлению наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК РФ, ст. 70 Основ законодательства о нотариате). По желанию наследников свидетельство может быть выдано как одно на всех, так и каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК РФ, ст. 71 Основ законодательства о нотариате).


Обращение с заявлением о выдаче указанного свидетельства является правом, а не обязанностью наследника. Однако необходимость его оформления возникает в случаях, если законом предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды наследственного имущества.

Например, свидетельство о праве на наследство является основанием для государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество наследодателя к наследнику (п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним (п. 3 ст. 1128 ГК РФ).

При переходе выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию свидетельство о праве на наследство выдается в таком же порядке (абз. 3 п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое выморочное имущество за исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений земельных участков, а также расположенных на нем зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества доли в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества), городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территории) либо городского округа или субъекта Российской Федерации — города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенных на соответствующей территории жилого помещения земельного участка, а также расположенных на нем здании, сооружении, иных объектов недвижимого имущества: доли в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества) в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу либо муниципальному образованию (городскому или сельскому поселению, муниципальному району (в части межселенных территорий) либо городскому округу) в лине соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время — в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным (п. 50 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Согласно ст. 72 Основ законодательства о нотариате, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

  • факт смерти наследодателя
  • время и место открытия наследства
  • наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство
  • состав и место нахождения наследственного имущества.
  • Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношении, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в данное свидетельство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства.

    При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию (ст. 73 Основ законодательства о нотариате) нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет те же обстоятельства, что и при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, кроме наличия родственных отношений с наследодателем. Помимо этого нотариус проверяет наличие завещания и выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

    В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, составляется дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК РФ). Такое свидетельство выдается в том же порядке, что и первичное свидетельство о праве на наследство. Срок для его получения наследником не ограничен (п. 17 Методических рекомендации по оформлению наследственных прав).

    Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

    По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключения из этого правила должны быть прямо предусмотрены ГК РФ (п. 1 ст. 1163 ГК РФ).

    В отдельных случаях свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Так, при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК РФ).

    При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что в законе не указывается срок, на который можно сократить время выдачи свидетельства о праве на наследство. Следовательно, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме обратившихся к нему лиц иных наследников не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано сразу после подачи заявления о его выдаче.

    Законодательством не определены критерии отнесения данных к достоверным, поэтому оценку их достоверности дает сам нотариус с учетом конкретных обстоятельств. Следует иметь в виду, что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью нотариуса (п. 11 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

    Согласно п. 3 ст. 1163 ГК РФ, приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство возможно в двух случаях:

  • по решению суда
  • при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
  • Помимо этого, согласно общей норме, содержащейся в ст. 41 Основ законодательства о нотариате, нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство при получении от суда сообщения о поступлении ему заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом. Наряду с приостановлением выдача свидетельства о праве на наследство может быть отложена. В ст. 41 Основ законодательства о нотариате содержится общая норма, регулирующая основания и сроки отложения совершения нотариального действия.

    Так, совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено:

  • по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления от лица, оспаривающего право на наследство, свидетельство о праве на наследство должно быть выдано
  • при необходимости истребования нотариусом от физических и юридических лиц дополнительных сведений для выдачи свидетельства о праве на наследство
  • при направлении нотариусом документа, необходимого для выдачи свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.
  • Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть отложено, если в соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражении против совершения нотариального действия о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ законодательства нотариате, п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

    Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения нотариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве на наследство (см. п. 12 Методических рекомендации по оформлению наследственных прав).

    Потребление памяти: 0.5 Мб

    Свидетельство о праве на наследство

    Получение свидетельства о праве на наследство — право, а не обязанность наследника. Само по себе свидетельство только фиксирует определенные факты и не может создать или прекратить право наследования.

    Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное действие. К ним и должен обратится с соответствуюшим заявлением наследник, желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности в зависимости от их желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части.

    В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к РФ.

    Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия, наличие родственных или иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и место нахождения наследственного имущества.

    Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено наследственное имущество, на которое такое свидетельство не было выдано. В этом случае оформляется дополнительное свидетельство о праве на наследство.

    Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства . Причем предельный срок его получения законом не установлен. Однако эта процедура может быть совершена и ранее истечения шести месяцев, если имеются достоверные данные об отсутствии других наследников кроме обратившихся за выдачей свидетельства.

    ГК ввел правило о приостановлевии выдачи свидетельства о праве на наследство . Это возможно в двух случаях: по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

    Отказ от наследства. Поскольку принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника, он может отказаться от принятия наследства. Право отказа от наследства предусмотрено ст. 1157 ГК.

    Как и принятие наследства, отказ от наследства является односторонней сделкой, совершение которой зависит от волеизъявления только одной стороны - наследника. Отказ от наследства свидетельствует о нежелании лица принять права и обязанности наследника.

    Можно выделить следующие принципы, на которых основывается правовое регулирование отказа от наследства действующим законодательством:

    необратимость. Совершённый в установленном порядке отказ от наследства не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК), поскольку по общим правилам одностороннее изменение или прекращение сделки не допускается*(763)

    безусловность и безоговорочность. Отказ под условием или с оговорками не допускается (ч. 2 п. 2 ст. 1158 ГК)

    универсальность. Отказ от части наследства не допускается. Частичный отказ считается отказом от всего наследства (п. 3 ст. 1158 ГК)*(764).

    Отказаться от наследства могут как наследники по закону, так и наследники по завещанию. Субъектный состав при отказе от наследства определяется по общегражданским правилам о правосубъектности, но выделяется и несколько специальных норм. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК отказаться от наследства может любой наследник, за исключением государства, так как отказ от наследства в отношении выморочного имущества не допускается. Кроме того, помимо общих норм о заключении сделок недееспособными и не полностью дееспособными лицами, п. 4 ст. 1157 ГК установил норму, в соответствии с которой только с предварительного согласия органа опеки и попечительства может быть совершен отказ от наследства несовершеннолетним (независимо от его дееспособности, т.е. в том числе эмансипированным и состоящим в браке), недееспособным и ограниченно дееспособным лицом.

    Наследник сохраняет право на отказ от наследства даже в том случае, если он уже принял наследство, причем независимо от того, каким способом было осуществлено принятие - юридическим или фактическим*(765).

    Отказ от наследства должен быть по общему правилу осуществлен в течение срока для принятия наследства. Пропуск такого срока влечет прекращение права на отказ от наследства. Исключение из этого общего правила предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК, в соответствии с которым право на отказ от наследства может быть реализовано наследником в любое время, даже после истечения срока для принятия наследства, если в совокупности выполняются следующие условия: 1) наследник подал заявление в суд о признании его отказавшимся от наследства 2) в течение срока для принятия наследства имело место фактическое принятие (т.е. наследник не подавал нотариусу в установленном порядке заявления о принятии наследства) 3) суд установил уважительность причин пропуска срока.

    Закон различает два вида отказа от наследства - в пользу других лиц (направленный отказ) и без указания лиц (общий, абстрактный отказ).

    Общий отказ означает, что наследник отказывается от наследства без указания лица, в чью пользу желает он уступить право на принятие своей части наследства. Общий отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Главным таким последствием является предусмотренное ст. 1161 ГК приращение наследственных долей.

    Приращение наследственных долей - это переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к другим наследникам, призванным к наследованию.

    Под отпавшим наследником закон понимает следующих наследников: не принявшие наследство отказавшиеся от наследства без указания лиц, в чью пользу отказываются не имеющие права наследовать отстраненные как недостойные либо вследствие признания завещания недействительным.

    Таким образом, общий отказ от наследства является лишь одним из оснований для приращения наследственных долей. Переход доли отпавшего наследника к другим наследникам производится согласно следующим правилам.

    При отсутствии завещания доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Если наследодателем было составлено завещание, но завещана только часть наследственного имущества, от которой наследник по завещанию отказывается, то его доля переходит к призванным наследникам по закону пропорционально их долям в той части наследства, которая не была завещана. Если по завещанию было завещано все имущество, то доля отказавшегося наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально причитающимся им наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Таким образом, закон отдает приоритет для приращения долей наследникам по закону перед наследниками по завещанию. Доля наследников по завещанию увеличивается только в том случае, если все имущество наследодателем было завещано.

    Приращения наследственных долей не происходит, если в завещании указан подназначенный наследник, а также в случае наследственной трансмиссии.

    Направленный отказ от наследства отличается от общего тем, что наследник указывает лицо, в чью пользу он отказывается от наследства. Такое лицо и получает право реализовать право на принятие наследства*(766).

    Круг лиц, в чью пользу наследник может отказаться от наследства, законом ограничен. В него входят только наследники наследодателя по завещанию или по закону любой очереди (в том числе в порядке представления и наследственной трансмиссии), не лишенные наследства. При этом отказавшийся наследник не связан очередностью призвания к наследству, установленной законом.

    Направленный отказ может быть осуществлен как в пользу одного, так и нескольких лиц из числа наследников наследодателя. В последнем случае отказавшийся наследник может определить их доли. Если доли нескольких указанных наследников им не установлены, они считаются равными.

    При направленном отказе не происходит приращения наследственных долей, как при общем отказе. Доля отказавшего наследника переходит к лицу, которое он указывает. Поэтому закон предусматривает значительный перечень ограничений при направленном отказе от наследства.

    Если общий отказ запрещен только по одному основанию - при наследовании выморочного имущества, то для направленного отказа таких оснований значительно больше. Наследник лишен права указывать лицо, в чью пользу отказывается от наследства, в следующих случаях:

    если он отказывается от обязательной доли, так как право на нее является исключительным правом необходимого наследника, неразрывно связанным с его личностью. Поэтому отказаться от него можно лишь абсолютно, не уступая его конкретному лицу. Доля отказавшегося наследника переходит в данном случае к наследникам по завещанию

    если на случай отказа наследника в завещании ему подназначен другой наследник

    если все имущество завещано наследодателем назначенным наследникам*(767)

    если наследуется выморочное имущество.

    Кроме того, запрещено отказываться от наследства в пользу лиц, которые не являются наследниками наследодателя лишены права на наследство наследодателем, о чем прямо указано в завещании сами отказались от наследства, а также в пользу недостойных наследников.

    Отказ от наследства, так же как и его принятие, может быть осуществлен двумя основными способами - формальным и фактическим. Фактический отказ от наследства прямо не предусмотрен действующим законодательством. Тем не менее исторически сложилось так, что наследник имеет право выбора способа отказа от наследства: путем совершения активных действий или путем пассивного поведения. Поэтому и в настоящее время в практике нередки случаи фактического отказа от наследства, которое выражается в несовершении действий, свидетельствующих о принятии наследства. Если наследник в течение срока для принятия наследства не принял его любым способом, он считается отказавшимся от наследства.

    Формальный способ отказа от наследства заключается в подаче письменного заявления об отказе от наследства по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельство о праве на наследство. В ст. 1159 ГК указаны три способа формального отказа от наследства:

    1) личная подача заявления наследником

    2) подача заявления другим лицом или по почте (в этом случае подпись наследника должна быть засвидетельствована в порядке, установленном п. 2 ст. 1153 ГК)

    3) подача заявления представителем наследника (в этом случае в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие представителя на такой отказ законный представитель в доверенности не нуждается).

    Заявление об отказе от наследства оформляется в соответствии с правилами для оформления сделок нотариусами с установлением личности и проверкой дееспособности. В нем, как правило, указываются те же данные, что и в заявлении о принятии наследства, а также данные о лице, в чью пользу осуществляется направленный отказ, и в случае необходимости согласие органа опеки и попечительства. Кроме того, в заявлении должна быть указана родственная связь наследника с наследодателем. Заявление регистрируется в Книге учета наследственных дел, и на его основе заводится наследственное дело (даже если к этому моменту к нотариусу не поступило ни от кого заявлений о принятии наследства).

    Отсутствие фактических действий по принятию наследства и неподача заявления о принятии наследства в течение срока для принятия наследства свидетельствуют об отказе от наследства. Исключением из этого правила является случай, когда наследником является несовершеннолетний или иное лицо, отказ от наследства которого невозможен без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Если его законные представители без согласования с органом опеки и попечительства не подали в срок от имени несовершеннолетнего или иного лица заявления о принятии наследства, отказ не может быть признан законным. В такой ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены, например, подачей заявления о продлении срока для принятия наследства.

    Отказ от наследства влечет прекращение права на принятие наследства. При общем отказе наследник считается отпавшим, а его доля переходит к другому наследнику в порядке приращения наследственных долей. При направленном отказе наследство переходит к указанному наследником лицу. Если от наследства отказывается лицо, на которое по завещанию было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших долю отказавшегося наследника.

    Отказаться от наследства может не только наследник, но и в соответствии со ст. 1160 ГК отказополучатель (легатарий) может отказаться от получения завещательного отказа. Так же как и отказ от наследства, отказ от завещательного отказа должен быть безоговорочным и безусловным.

    Отказ легатария не может быть направленным, т.е. он не может уступить свое право на получение завещательного отказа другому лицу. Согласно п. 4 ст. 1137 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, поэтому право на отказ от завещательного отказа также может быть реализовано в течение данного срока.

    По аналогии с отказом от наследства отказ от завещательного отказа может быть осуществлен двумя способами - путем подачи заявления по установленной форме или путем умолчания о намерении получить завещательный отказ.

    Если легатарий является одновременно наследником, его право на отказ от завещательного отказа не зависит от права принять наследство или отказаться от него. Эти права могут быть реализованы независимо друг от друга.

    Свидетельство о праве на наследство. Часть Первая

    Достаточно часто у граждан, вступающих в права наследования, возникает вопрос, нужно ни получать наследникам Свидетельство о праве на наследство и каким образом это сделать.

    Свидетельство о праве на наследство, согласно ст. 1162 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) выдается по заявлению всем наследникам, принявшим наследство. Свидетельство может быть выдано как всем наследникам вместе, так и каждому наследнику в отдельности. Однако вне зависимости от получения свидетельства о праве на наследство наследник, принявший наследство, приобретает право на наследственное имущество со дня открытия наследства.

    Кроме того, наследникам необходимо знать, что само по себе Свидетельство не имеет правообразующего значения. Оно всего лишь подтверждает имеющиеся на наследство права. Выдавая свидетельство о праве на наследство, нотариус подтверждает наличие права на наследство у определенного круга лиц.

    При выдаче Свидетельства о праве на наследство, основная функция нотариуса заключается в том, что, получив письменное заявление заинтересованных в наследстве лиц на получение Свидетельства, нотариус проверяет наличие всех юридических фактов, образующих право на наследство: факта смерти наследодателя, родственных отношений между наследниками и наследодателем или наличие завещания, устанавливает объем наследственной массы, принадлежность имущества наследодателю, а также сам факт принятия наследства.

    Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим приобретение наследником наследства и может служить основанием для получения в случаях необходимости документов, подтверждающих право на имущество (например, для его регистрации или последующей продажи), для истребования наследственного имущества от третьих лиц, для реализации перешедших по наследству имущественных прав и т. д. На основании Свидетельства о праве на наследство производится государственная регистрация недвижимости, перешедшей к наследнику, после чего наследнику выдается свидетельство о праве собственности (например, на квартиру или загородный дом). На основании Свидетельства о праве на наследство на нового собственника регистрируются в ГИБДД транспортные средства. Также на основании свидетельства о праве на наследство наследник может получить деньги с вклада в банке. Таким образом, Свидетельство подтверждает права наследника на принадлежащее ему имущество, перешедшее от наследодателя.

    Получение свидетельства о праве на наследство является правом (но не обязанностью) наследника. Наследники могут в письменной форме просить нотариуса выдать им Свидетельство о праве на наследство, но не обязаны его получать. Кроме того, если наследство принято наследниками в соответствии с требованиями закона, отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утрату этого права. Согласно ст. 1162 ГК РФ, в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Таким образом, если после выдачи Свидетельства о праве на наследство было выявлено имущество, ранее не указанное в Свидетельстве о праве на наследство, предыдущее Свидетельство не изменяется. Наоборот, в дополнение к предыдущему Свидетельству о праве на наследство выдается еще одно Свидетельство (или несколько Свидетельств, если в разное время было выявлено несколько видов имущества) - например, ранее не заявленный загородный дом или автомобиль.

    Место выдачи Свидетельства о праве на наследство, согласно ст. 1162 ГК РФ, определяется местом открытия наследства, которым признается последнее место жительства наследодателя (в том числе установленное судом), а если оно неизвестно - то местом нахождения имущества наследодателя или наиболее ценной его части.

    Согласно ст. 20 ГК РФ, местом постоянного жителя наследодателя является его последнее место жительства, где он преимущественно проживал либо в качестве собственника, либо по договору аренды или найма, а также на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

    Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (у которых эти несовершеннолетние, соответственно, проживали).

    Местом открытия наследства для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей, будет являться та страна, в которой они постоянно проживали. Свидетельство о праве на наследство (в соответствии с международными договорами и в зависимости от юрисдикции данной страны) будет выдаваться либо консульским учреждением РФ, находящимся на территории данной страны, либо соответствующим органом данной страны, уполномоченным на выдачу данного документа.

    Местом открытия наследства лица, умершего в заключении будет являться его местожительство до ареста.

    Местом открытия наследства после смерти военнослужащего срочной службы или студентов, обучающихся вне их постоянного места жительства (например, в другом городе), признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

    В том случае, если наследник, принявший наследство, но не успевший оформить на него права и получить Свидетельство о праве на наследство, внезапно умирает, местом открытия наследства будет считаться постоянное место жительства этого наследника, несмотря на то, что Свидетельство о праве на наследство будет выдано на имущество, оставшееся после смерти первого наследодателя.

    Если наследников несколько (при этом один из них умер после объявления наследства), нотариус выдает свидетельство о праве на наследство находящимся в живых наследникам, после чего пересылает копии документов для выдачи Свидетельства о праве на наследство тому нотариусу, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство после смерти наследника, принявшего наследство, но не успевшего до своей смерти оформить своих наследственных прав.

    В том случае, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то его наследники должны получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса по месту открытия наследства после первоначального наследодателя.

    Место открытия наследства должно быть документально подтверждено и установлено (либо определено решением суда). При установлении места открытия завещания нотариус обязан основываться только на документальном подтверждении места открытия наследства, либо на решении суда.

    В каждом случае еще до открытия наследства нотариус обязан выяснить характер и размер наследственной массы. Кроме того, если наследодатель в последнее время проживал поочередно в нескольких местах, нотариус обязан направить сообщение об открывшемся наследстве нотариусу по прежнему месту жительства наследодателя. Если таких мест было несколько, или если имущество находится в нескольких местах, нотариус обязан выяснить, заведено ли наследственное дело и четко определить место открытия наследства.

    В случае отсутствия у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус не имеет права основываться на показаниях свидетелей и обязан требовать представления наследниками вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства.

    Источники:
    narodirossii.ru, logos-pravo.ru, isfic.info, lektsii.org, mopravo.ru


    29 марта 2024 года

    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения


    Как правильно распорядиться с наследством и не платить лишних денег

    Как правильно распорядиться с наследством и не платить лишних денег

    Образец анкеты на замену паспорта рф

    Образец анкеты на замену паспорта рф

    Право на обязательную долю в наследстве в рк

    Право на обязательную долю в наследстве в рк

    Он унес это с собой найди его наследство ассасин

    Он унес это с собой найди его наследство ассасин

    Вступление в наследство

    Вступление в наследство

    Образец выписки из протокола заседания кафедры

    Образец выписки из протокола заседания кафедры

    Отказ от части наследства не допускается

    Отказ от части наследства не допускается

    Сколько стоит оформление наследства по закону

    Сколько стоит оформление наследства по закону

    Отказ от наследства как вернуть все обратно

    Отказ от наследства как вернуть все обратно