справочник юриста
Что понимается под открытием наследства
5.1. Понятия открытия и принятия наследства
Под открытием наследства понимаются события, являющиеся основанием для возникновения наследственных правоотношений. Таким событием, согласно ст. 1113 ГК РФ, является смерть наследодателя или объявление его умершим.
Факт открытия наследства порождает у наследников право на приобретение наследства независимо от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону. Реализация наследником права на приобретение наследства (кроме выморочного имущества) осуществляется только путем принятия наследства. Как исключение, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.
В свою очередь, право принятия наследства носит альтернативный характер. Наследник может принять наследство либо отказаться от него. Принятие наследником даже части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Вместе с тем одно и то же лицо может быть наследником одновременно по нескольким основаниям, например по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п. В таких случаях наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по всем основаниям или по нескольким из них. Недопустимо принятие наследства под условием или с оговорками.
Если имеется несколько наследников, то принятие наследства одним или несколькими из них не означает принятия наследства остальными наследниками.
Существенными элементами факта открытия наследства являются место и время его открытия.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку именно по месту открытия наследства оформляется наследственное дело и осуществляются все необходимые нотариальные действия. Так, согласно Основам законодательства РФ о нотариате (ОЗН), нотариус в месте открытия наследства: 1)
извещает наследников об открывшемся наследстве (ст. 61 ОЗН) 2)
получает заявление о принятии наследства или отказе от него (ст. 62 ОЗН)
принимает претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 ОЗН) 4)
принимает меры к охране наследственного имущества (ст. 64 ОЗН) 5)
производит опись наследственного имущества и пере дает его на хранение (ст. 66 ОЗН)
дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества необходимых расходов (ст. 69 ОЗН) 7)
выдает свидетельство о праве на наследство (ст. 71 ОЗН).
Доказательствами места открытия наследства могут служить документы, в которых указывается место постоянного жительства наследодателя (справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, справки адресного бюро и др.).
Если место жительства наследодателя неизвестно, доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения его наследственного имущества. В случае отсутствия указанных документов, подтверждающих место открытия наследства, оно устанавливается в судебном порядке. Тогда необходимо представить в нотариальную контору вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства (ст. 264 ГПК РФ).
Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Следовательно, в случае смерти несовершеннолетнего местом открытия наследства считается место жительства его законных представителей. Если же гражданин, нуждающийся в опеке, находится в соответствующем воспитательном, лечебном или ином учреждении социальной защиты, то, согласно п. 4 ст. 35 ГК РФ, после смерти такого лица местом открытия наследства будет являться место нахождения такого учреждения.
Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются. Временное место жительства наследодателя (например, срочная военная служба, место учебы, отдых, лечение, командировка и т. п.) не признается местом открытия наследства.
Если граждане РФ временно проживали за границей и умерли там, то местом открытия наследства является их постоянное последнее место жительства в Российской Федерации до выезда за границу. Если же граждане РФ постоянно проживали за границей, то местом открытия наследства является та страна, где они проживали, и отношения по наследованию определяются законодательством этой страны.
Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.
Время открытия наследства определяет ст. 1114 ГК РФ, согласно которой таковым признается день смерти наследодателя. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.
Время открытия наследства также имеет важное практическое значение, поскольку с ним связано определение: 1)
круга наследников, призываемых к наследству 2)
состава наследственного имущества 3)
сроков на принятие наследства или отказ от него 4)
сроков на предъявление претензий кредиторами 5)
момента возникновения права наследников на наслед ственное имущество 6)
срока осуществления нотариусом мер по охране на следственного имущества и управлению им 7)
срока для выдачи свидетельства о праве на наследство 8)
законодательства, которым следует руководствоваться на момент открытия наследства.
По действующему законодательству (ст. 45 ГК) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение
пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть признан в судебном порядке умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Безвестно отсутствующее лицо должно быть объявлено умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица. Наследство после такого гражданина открывается только после вступления в законную силу решения суда.
В случае явки или обнаружения места нахождения гражданина, объявленного умершим применяются правила ст. 46 ГК РФ. Во-первых, в судебном порядке отменяется решение о признании гражданина умершим. Во-вторых, независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим (исключения составляют деньги и ценные бумаги, согласно п. 3 см. 302 ГК). В-третьих, не исключены случаи, когда определенные лица знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых, и тем не менее приобрели его имущество по возмездным сделкам. В этом случае они обязаны возвратить ему имущество, перешедшее к ним по возмездным сделкам, а при невозможности возврата в натуре возместить его стоимость.
Еще раз вернемся к вопросу о лицах, умерших в один день, но не одновременно. До принятия части третьей ГК РФ этот вопрос законодательно не был решен. На практике подобные вопросы решались неоднозначно. Если у супругов разный круг наследников, то иногда принимались решения, признающие наследником лицо, скончавшиеся несколькими часами позже наследователя, но в тот же день. Верховный
Суд признавал такие решения неправомерными. В новом законе эта проблема решена. Теперь для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследователя. Эта норма, закрепленная в ч. 2 ст. 1114 ГК РФ, является новой для нашего законодательства. Она рождена судебной практикой, которая встала на твердую позицию в том, что "граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них". Указанные лица называются коммориентами (умирающие одновременно).
5. Принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию. Данный принцип означает, что наследники могут как принять наследство, так и отказаться от него.
6. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию выражается в отстранении от наследования как по закону, так и по завещанию граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, пытались способствовать призванию их самих к наследованию либо к увеличению их наследственного имущества, если эти обстоятельства признаны судом [24, с. 41].
7. Принцип охраны наследства. Принцип закреплен в ст. 1066 ГК и в соответствии с ним для защиты прав наследников по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства, к которым относятся: опись наследственного имущества оценка наследственного имущества внесение в депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства, и другие меры.
«С помощью института наследования достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя – человека» [57, с. 546].
Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности – если нет наследства, то и наследовать нечего.
Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.
«Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник [26, с. 15].
Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.
В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения.
В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества.
В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам» [12, c. 132].
Наследственные правоотношения – правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. По мнению одних ученых, «наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами» [20, с. 60]. Другие считают, что «в случае наследования можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства» [1, с. 16]. Против данной позиции высказывается Е.М. Денисевич. Он указывает на то, что «если правомочие на принятие наследства представляет собой промежуточную стадию в процессе формирования субъективного права, го и юридические обязанности носят такой же незавершенный характер, поэтому лица, противостоящие наследнику, не призваны к пассивному воздержанию, а лишь связаны односторонней сделкой наследника» [120, c. 39].
Подобное понимание наследственного правоотношения по нашему мнению, представляется слишком узким, ибо наследование – это целый комплекс отношений, возникающих, как уже говорилось, в связи со смертью физического лица (объявление гражданина умершим). По мнению А.А. Акатова «для преемства в правах и обязанностях наследодателя мало наступления одного юридического факта (открытие наследства), необходима система фактов, состав юридических фактов, где наряду с центральным событием (смерть) важное место занимают действия, то есть волевое поведение людей (действия по принятию наследства)» [1, с. 17].
Мы согласны с определением М.Н. Прониной, которая под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимает «переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством»[21, c. 14].
Структуру наследственных правоотношений составляют три элемента:
3) содержание» [14, c. 93].
Субъектами наследственных правоотношений являются лица, участвующие в правоотношениях в области наследования.
Объект наследственных правоотношений – совокупность вещей, иного имущества наследодателя (в том числе имущественных прав и обязанностей), которые как единое целое переходят к наследникам от наследодателя на основании норм наследственного права.
Под содержанием наследственного правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников, которые закреплены в ГК.
Наследственные правоотношения проходят три этапа, на которых содержание прав и обязанностей их участников различное.
До открытия наследства права возникают только у будущего наследодателя. Наследодатель вправе составить завещание на принадлежащее ему имущество либо воздержаться от его составления, избрать определенную форму завещания, исключить из числа наследников недостойных лиц, назначить исполнителя завещания, составить завещательные распоряжения, отменить или изменить завещание.
Наследники приобретают право принять наследство или отказаться от него, подать нотариусу заявление о принятии наследства или об отказе от него, вступить в фактическое владение наследством и другие права после открытия наследства. Данным правам наследников корреспондируют соответствующие обязанности должностных лиц и органов оказывать содействие в реализации указанных прав наследников [10, с. 488].
Таким образом, наследование представляет собой переход имущества умершего к другим лицам и совершается в порядке правопреемства, которое означает, что наследники становятся на место наследодателя в отношении всего его имущества, т.е. как прав, так и обязанностей. Наследственные отношения возникают в момент смерти наследодателя и носят безвозмездный характер. Состав наследственной массы не ограничивается принадлежащими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав.
Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе правоотношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более – к вещным правоотношениям. Наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими их лицами, т.е. носят абсолютный характер.
ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И МЕСТО)
Основанием для приобретения прав и выполнения обязанностей, принятых и возложенных по закону, является открытие наследства.
В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства, которое является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений – определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений.
Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К таким юридическим фактам относятся: смерть наследодателя или объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим.
При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим временем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении [25, с. 876].
Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.
В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица последнее известное им его место жительства и место работы для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).
В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ГК, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя [1, с. 27].
ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
Открытие и способы принятия наследства. Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. Нормы римского права связывали открытие наследства со смертью наследодателя. До тех пор, пока наследодатель оставался в живых, его имущество не могло быть унаследовано, и ни законные, ни указанные в завещании наследники никаких прав на это имущество не приобретали.
С точки зрения принятия наследства все наследники подразделялись на две категории.
К первой категории относились те, которые как в цивильном, так и в преторском праве назывались heredes sui (свои наследники). В аналогичной ситуации при действии Уложения Юстиниана оказывались наследники, которые, входя в состав первой очереди, проживали совместно с наследодателем до момента его смерти. Поскольку переход имущества к указанным наследникам означал оставление его в той же семье, в какой оно находилось до момента смерти наследодателя, закон обязывал перечисленных лиц к принятию наследства и исключал возможность отказа от него. Их называли поэтому обязательными наследниками (heredes necessarii).
Вторую категорию составляли все прочие наследники. В отличие от своих они именовались внешними или посторонними наследниками (heredes extranei),TaK как находились вне подвластности наследодателя и не образовывали совместно с ним единой семьи. Поскольку переход к наследникам этой категории выводил имущество за пределы данной семьи, закон не обязывал их к принятию наследства. Все зависело от собственного усмотрения таких наследников, в связи с чем они именовались добровольными наследниками (heredes voluntarii).
Добровольные наследники могли принять наследство разными способами. Цивильное право знало два способа принятия наследства: cretio— торжественное заявление, сделанное в присутствии свидетелей, и pro herede gestio — конклюдентные дей-
ствия (concludere—заключать, умозаключать), т. е. такие, на основании которых мог бы быть сделан безошибочный вывод о том, что оставшееся после смерти наследодателя имущество принято наследником (например, продажа некоторых вещей наследодателя или обращение с иском о погашении задолженности его должниками). Претор признавал наследников принявшими наследство, если они обращались с просьбой о вводе их во владение наследственным имуществом. Уложение Юстиниана для принятия наследства считало достаточным простое изъявление воли (nuda voluntas), совершенное путем подачи магистрату соответствующего письменного заявления.
Срок для принятия наследства нормами цивильного права не устанавливался. Претор ограничивал его 100 днями для нисходящих и восходящих, а также одним годом для прочих наследников. В промежутке между моментами открытия и принятия наследство оказывалось в юридически неопределенном («подвешенном») состоянии (hereditas jacens). Поначалу оно рассматривалось в этот период как имущество, не имеющее собственника (sine domino), никому не принадлежащее (res nullius). Оно могло быть поэтому приобретено в собственность любым лицом посредством завладения (оккупации), и по истечении срока приобретательной давности оккупант становился его собственником. В дальнейшем оккупация допускалась уже в отношении не всего наследственного имущества, а только тех конкретных вещей, которыми оккупант фактически завладевал, с тем что до истечения срока приобретательной давности они могли быть истребованы по иску наследника. Право послеклассического периода вовсе отказалось от приравнения hereditas jacens к бесхозяйному имуществу и одновременно ввело ответственность за его расхищение. Отныне наследство могло либо поступить к наследникам, либо оказаться в особом правовом положении в связи с отказом наследников от его принятия.
Последствия принятия наследства. Эти последствия имели как духовное, так и материальное выражение. Их духовным выражением было sacra — возложение на наследника обязанности по поддержанию и сохранению, культа самого умершего и его предков. Материальный результат принятия наследства состоял в том, что все имущественные права наследодателя — не только вещные, но и личные — переходили к наследнику. Исключение делалось лишь для таких имущественных прав, которые, подобно личным сервитутам, не могли принадлежать никому другому, кроме как самому наследодателю, и прекращались одновременно с его смертью.
Универсальность перехода имущественных прав в порядке наследования вызвала к жизни особое юридическое установление—так называемую наследственную трансмиссию (trarismissio delationis). Суть ее состояла в том, что если наследник умер, не успев принять наследство в установленный срок, наследственное право, уже возникшее в его лице, переходило к его собственным
наследникам и могло быть осуществлено на тех же самых условиях, что и первоначальным обладателем этого права (наследование наследственных прав).
В то же время дело не ограничивалось приобретением одних только имущественных прав. К наследнику переходили также обременявшие наследодателя имущественные обязанности. При этом наследник обязывался к погашению всех долгов умершего, хотя бы своими размерами они превосходили актив перешедшего к нему имущества (ответственность ultra vires heredita-tis). В результате принятия наследства происходило смешение имущества наследника с имуществом наеледодателя, и в качестве единого целого оно становилось объектом возможных взысканий со стороны кредиторов как наследника, так и наследодателя. •
Изложенные правила в случае их применения без каких бы то ни было оговорок могли причинить урон либо кредиторам наследодателя, либо самому наследнику.
Урон для кредиторов оказывался неизбежным, если в пределах наследственной массы актив был бы достаточным для погашения задолженности. но в результате смешения с имуществом наследника, обремененным собственными долгами, пассив превышал величину актива. Чтобы этого не произошло, кредиторы умершего были вправе потребовать размежевания имущества наследника и наследодателя (separatio bonorum), подав магистрату соответствующее заявление. Тогда их притязания удовлетворялись лишь за счет наследственного имущества, причем до полного удовлетворения наследство не могло стать объектом взыскания со стороны кредиторов наследника.
Не. кредиторы, а сам наследник нес урон в случаях, когда сумма актива не достигала обременявших наследство долгов, и потому в определенной части их приходилось погашать за счет собственного имущества наследника. Во избежание такой невыгодной для себя ситуации наследник имел право потребовать инвентаризации наследственного имущества. Тогда возлагаемая на него ответственность по долгам наследодателя не могла уже превысить пределы входившего в наследство актива (ответственность intra vires hereditätis).
Если имущество в порядке наследования приобреталось не-. сколькими лицами, раздел производился сообразно с наследственными долями каждого из них, а неделимые вещи в тех же долях становились общей собственностью наследников. Пропорционально наследственным долям между наследниками распределялись и долги наследодателя, а в указанных пределах на основе изложенных выше общих правил строилась их ответственность по долгам.
Последствия отказа от наследства. Наследник считался отказавшимся от наследства, если он сделал об этом прямое заявление, а когда был введен срок для принятия наследства, то и в случае, если не последовало его принятие надлежащим спо-
собом в пределах установленного срока.
Отказ от наследства в несовпадающих конкретных условиях вызывал различные юридические последствия.
Во-первых, отказ мог последовать со стороны наследника, которому в завещании был подназначен другой наследник в порядке обычной субституции. При таких обстоятельствах субститут становился на место наследника, как только тот отказывался от наследства.
Во-вторых, от принятия наследства мог отказаться наследник, не имевший субститута и призванный к наследованию по закону или по завещанию вместе с другими лицами. Такой отказ порождал у прочих наследников jus adcrescendi — право на приращение доли отпавшего наследника к их собственным долям. Если, например, всего к наследованию призывались четыре наследника, но один из них от наследства отказался, то оставшиеся наследники получали не 1/4, а 1/3 наследственного имущества каждый. При наследовании по закону право приращения возникало у прочих законных наследников, а при наследовании по завещанию—у иных наследников, указанных в завещании. Передача доли отпавшего завещательного наследника законным наследникам не допускалась, 1 поскольку римское право исключало возможность одновременного наследования после смерти одного и того же лица как по закону, так и по завещанию.
В-третьих, по мере развития римского частного права все более проникало в его нормы и становилось все шире распространенным неизвестное древним временам successio ordinum et graduum. На примере норм Уложения Юстиниана этот принцип можно было бы проиллюстрировать следующим образом. К первой очереди законных наследников Уложение относило нисходящих, а ко второй восходящих родственников умершего. Если от наследства отказывались все нисходящие, к наследованию призывались восходящие родственники, что и называлось successio ordinum. Кроме того, в составе второй очереди близкие родственники вытесняли более отдаленных. Но если близкий родственник (например, отец) от наследства отказывался, к наследованию призывали более отдаленного родственника (например, деда), что и называлось successio graduum. При внедрении такой системы отказ от наследства со стороны одного законного наследника открывал возможность его принятия другими законными наследниками в порядке очередности, а в пределах данной очереди—соответственно степени родственной близости к наследодателю.
В-четвертых, не исключалось такое положение, когда насле-додатель распоряжался своим имуществом при помощи завещания, но все без исключения назначенные им наследники от принятия наследства отказывались. Тогда наступали такие ж& последствия, как если бы завещания не было, и наследственное имущество целиком переходило к законным наследникам.
В-пятых, если до введения системы successio ordinum et graduum от наследства отказывались фактически призванные к наследованию относительно более близкие родственники на-следодателя, это вызывало отпадение наследственных прав и у других, более отдаленных родственников. Когда же successio ordinum et graduum появилось и было внедрено в полном объеме, то аналогичная ситуация складывалась при условии, что от наследства отказывались все до единого как законные, так и завещательные наследники. В результате наследство становилось выморочным (bonum vacans). Долгое время оно рассматривалось как никому не принадлежащее имущество (res nullius), собственником которого становился тот, кто первым •его оккупировал. Только в конце I в. до н. э. — начале I в. н. э. закон Юлия и Папия Поппея установил, что выморочное наследство должно передаваться фиску с погашением обременявших его долгов в общеустановленном порядке.
Защита наследственных прав. Когда наследование осуществлялось на основе норм цивильного права, его защита обеспечивалась цивильными исками. Значение общего (генерального) иска имело petitio hereditatis — требование о наследстве. Это требование предъявлялось по поводу как вещей, так и правомочий, входивших в состав наследственного имущества.
Лица, отнесенные к разряду наследников благодаря деятельности претора, защищались при помощи преторского интердикта, который назывался quorum bonorum. Опираясь на этот интердикт, преторский наследник мог потребовать от претора, чтобы тот ввел его во владение наследственным имуществом (mis-sio in possessionem). Хотя подобный акт формально не лишал наследственных прав квиритского наследника, он делал его права практически неосуществимыми. А после истечения срока приобретательной давности преторский наследник становился собственником наследственного имущества и с точки зрения квиритского права.
К охарактеризованному интердикту впоследствии было присоединено предоставленное преторскому наследнику поссессор-ное требование о наследстве—hereditatis petitio possessoria. По своему содержанию оно ничем не отличалось от petitio hereditatis, которым пользовался квиритский наследник. И если интердикт quorum bonorum позволял преторскому наследнику вступить во владение наследственным имуществом, то в соответствии с hereditatis petitio possessoria он мог истребовать вещи наследодателя из чужого незаконного владения и осуществить все прочие имущественные права, перешедшие к нему по наследству.
Хотя в Уложении Юстиниана следы различия между квирит-скими и преторскими наследниками начисто исчезают, защита наследственных прав строится там на основе таких же правил, как закрепленные в petitio hereditatis и интердикте quorum bonorum.
Понятие и основания наследования, а также время и место открытия наследства
В историях о прошлом часто можно встретить такой момент: разгневанные родители грозились детям страшной карой – лишением наследства. С тех пор множество законов изменилось. Но вопросы наследования возникают у нас почти постоянно. И ответы на них вам сегодня дадим. А начнем мы с понятия и оснований открытия наследства.
Понятие наследства и наследования
Пример. Марина добилась в жизни некоторого успеха, в том числе в материальной сфере. Этой женщине далеко до пенсии, здоровье не подкачало, но жизнь непредсказуема. На случай своей ранней смерти Марина по всем правилам составила завещание. Теперь всё, что есть у Марины, потенциально разделено между несколькими родственниками и друзьями. То, чем распорядилась женщина – это и есть наследство.
Анатолию позвонили родители и сообщили о смерти бабушки. А также о том, что он упоминается в её завещании. Теперь Анатолию предстоит процедура наследования. Это слово означает сам процесс передачи всего, что завещано, новым владельцам.
Чтобы принять наследство, приходится порой очень много сделать. Например, получить справки, подготовить какие-либо документы. Сигналом ко всем действиям служит одно важное событие. Оно называется открытием наследства.
Фактически это официальное признание того, что есть умерший, а после него имеется наследство. Уполномоченные на это лица определяют:
Основания для открытия
Открытие наследства происходит только в одном случае: после смерти человека. Правда, здесь есть тонкости.
Смерть может быть фактической и юридической. В первом случае затруднений не бывает. Во второй ситуации решает суд.
Допустим, человек когда-то исчез. Его искали, результата нет. Прошёл определённый срок, и человек может быть признан умершим. Суд решает, в какой-то день документ вступает в силу. Практически всегда это и есть дата юридической смерти. Существуют определённые нюансы, но сейчас они не важны.
Время и место открытия наследства
Очень много в нашей повседневной жизни нам приходится делать в определённый срок. Открытие наследства – такой же случай. Если бы наследственные дела не ограничивались во времени, они могли бы затягиваться практически навечно.
Место важно определить для того, чтобы не возникло путаницы. Например, чтобы в разных округах, городах и даже странах не разбирались вопросы наследования после одного и того же человека.
Далее мы расскажем том, какой день является временем открытия наследства в России.
Но прежде стоит посмотреть следующее видео, которое рассказывает об основаниях наследования, где время и место открытия наследства играют важнейшую роль:
Время
Иногда слово время понимается наследниками слишком уж буквально. Конечно, если завещание скрытое, то его оглашают в назначенное время. И всё-таки чаще всего в принятии наследства счёт на секунды не идёт. Важна именно дата открытия наследства, ею является определенный день.
Так что временем открытия наследства признают дату смерти человека. Идёт речь о фактической смерти или юридической – в данном случае неважно. Впрочем, есть такая юридическая тонкость, когда время, напротив, один из важнейших показателей.
Пример. Муж и жена попали в ДТП и затем умерли в больнице. У супругов оказался одинаковый день смерти. В законе на этот случай есть оговорка: такие умершие наследниками друг у друга не являются. А если бы один из супругов умер в 23.50, а другой – в 00.10 следующего дня? Тогда тот, кто прожил дольше – уже наследник.
С момента, в который происходило открытие наследства запускаются все процессы – предъявление претензий, принятие, отказы и прочие действия. Важно и установление места открытия наследства, о чем мы поговорим далее.
Место
Дело о наследовании может быть только одно. П о общему правилу местом открытия наследства является место жительства умершего . Здесь возможны затруднения, которые иногда разрешаются только в суде.
Допустим, покойный постоянно жил за границей. Здесь важен международный договор между Россией и другой страной. Если есть такой договор – все действия будут продиктованы им. Отсутствует – наследование будет вестись только по иностранным законам.
Бывает так, что регистрация у покойного была в одном месте, но постоянно он жил где-то ещё. Иногда именно по месту пребывания может быть открыто наследство. Но это делается только в соответствии с решением суда. И нотариусы по месту регистрации должны быть об этом предупреждены.
Место регистрации покойного может быть вообще никому не известно. Тогда все действия будут вестись там, где находится недвижимое имущество. Если его много, да ещё в разных округах (городах, странах), то выбирают самое ценное.
А если недвижимости в наследстве нет? Тогда выясняют, что самое ценное в движимом имуществе.
Определение времени и места открытия наследства могут оказаться очень сложными делами. Но как бы ни было тяжело пережить смерть близкого человека, у каждого из нас есть в этом плане свой долг, и не только моральный. К тому же знание этих параметров будет необходимо и при выделении долей наследников после установления их очередности.
Следующее видео будет полезно всем, кто хочет знать, какой день является днем открытия наследства:
Понятие и основания наследования, а также время и место открытия наследства .
Самые читаемые:
Гражданско-правовые особенности наследства: время и место открытия
Естественные процессы жизнедеятельности, такие как рождение и смерть, отечественное гражданское законодательство также связывает с возникновением определенного рода правоотношений. Если говорить предметно о юридических последствиях смерти, то здесь, как правило, имеет место открытие наследства и последующее вступление в него либо отказ. Этому юридическому институту в ГК РФ посвящен отдельный раздел.
Понятие наследство с точки зрения гражданско-правовых норм
Из содержания ст.1110 российского ГК под наследством подразумевается процесс перехода прав и обязанностей на имущество или имущественные права от наследодателя - лица, которое умерло или признано таковым, к наследнику или их группе, которые либо определены законодательно, либо прямо перечислены в завещании.
Из определения самого понятия, очевидно, что это определенный процесс, поскольку имеет место переход прав, ограниченный временными рамками и состоящий из последовательных стадий, первая из них - открытие наследства. Эта стадия содержит ряд основополагающих моментов, таких как время и место открытия наследства, сказывающихся на весь процесс.
Момент, с которого наследство считается открытым
Современный ГК, и его 1113 статья, четко определяют время открытия наследства. Исходя из этого положения, день открытия наследства это:
Правовая природа у обоих моментов различна, но законодатель признает их тождественными, что сказывается на идентичности их последствий. В обоих случаях обязательно получение свидетельства о смерти, признающееся фактом открытия наследства у нотариуса.
Определение с днем открытия наследства является одной из значимых составляющих вступления в него на законных основаниях, по той причине, что это позволяет определить:
Помимо возникновения полномочий непосредственно у наследников, временем открытия наследства считается день, с которого кредиторы могут предъявлять претензии, если у наследодателя имелись долги, кредиты и прочие обязательства.
Территориальная составляющая в наследственном процессе
Место открытия наследства один из ключевых аспектов процесса. Это обусловлено тем, что обращаться подлежит в нотариальную контору по вопросам вступления и отказа от наследства по месту его открытия.
Независимо от того, где располагается имущество являющееся наследством, где наступила смерть наследодателя и каким судом постановлено признание его умершим, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Место жительства - это не что иное, как место регулярного (превалирующего) проживания наследодателя. Малолетние подростки и лица под опекой признаются проживающими в месте жительства законных представителей.
Когда таковое не установлено или значится вне российских границ, но наследуемое имущество, расположено в нашей стране, то открывается наследство по месту расположения этого имущества. Если имущество территориально раздроблено, действует принцип наибольшей ценности, т.е. наследство открывается там, где сосредоточенно больше всего имущества в процентном соотношении или где расположено имущество, обладающее большей ценностью по отношению к остальному.
В основу ценности закладывается стоимость на рынке аналогичных объектов и географическое расположение, если речь идет об объекте недвижимости.
Законодательно пусть и предусмотрено общее правило определения места открытия наследства, однако нередко возникают спорные моменты. Разрешить ситуацию можно в порядке особого судопроизводства, когда суд, расположенный в месте жительства заявителя, своим постановлением определит наследственную территориальность.
Подтвердить место жительства наследодателя можно любым из достаточно большого списка документов, который не имеет исчерпывающего перечня, но на практике представлен одним из следующих вариантов:
Территориальная составляющая влияет на:
Место и время открытия наследства хоть и имеет значение, не стоит забывать и о способе наследования. Ведь именно способ зачастую определяет круг лиц, претендующих на наследуемые объекты.
Источники:
27 декабря 2024 года
Комментариев пока нет!